文/北京市集佳律師事務(wù)所 張美君
商標(biāo)一旦獲準注冊后,只要規(guī)范使用在指定商品或服務(wù)的范圍內(nèi)就屬于商標(biāo)的合法使用,似乎成為一種常識和共識。然而,近幾年司法實踐中出現(xiàn)的馳名商標(biāo)所有人在民事案件中直接起訴注冊商標(biāo)所有人使用侵權(quán)的案例打破了這一固有認知。
商標(biāo)法第十三條第二款、第三款規(guī)定侵犯馳名商標(biāo)專用權(quán)的,不予注冊并禁止使用。注冊商標(biāo)代表著國家機關(guān)法律文書的公信力,而馳名商標(biāo)代表著馳名商標(biāo)所有人以及廣大消費者的切身利益,兩種權(quán)利發(fā)生沖突時應(yīng)當(dāng)優(yōu)先保護哪個,似乎構(gòu)成了一種困境。但仔細研讀相關(guān)的法律規(guī)定,解析相關(guān)案例的判決,就可以得出合法合理的結(jié)論。
一、相關(guān)法律規(guī)定
2008年《最高人民法院關(guān)于審理注冊商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第一條第二款規(guī)定,“原告以他人使用在核定商品上的注冊商標(biāo)與其在先的注冊商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的,法院應(yīng)當(dāng)告知原告向有關(guān)行政主管機關(guān)申請解決。”
上述司法解釋對于已注冊商標(biāo)之間存在權(quán)利沖突的情形提供了解決方案。在實踐中,面臨兩個已注冊商標(biāo)之間存在權(quán)利沖突時,作為律師或者代理人,我們往往會依據(jù)此司法解釋建議當(dāng)事人先走非訴程序,通過無效宣告或者是連續(xù)三年不使用撤銷的方式打擊對方的權(quán)利基礎(chǔ),在對方注冊商標(biāo)被無效或者撤銷后再向法院提起后續(xù)的民事侵權(quán)訴訟。在針對雙方商標(biāo)均為非馳名商標(biāo)時,這種建議是可取的。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定:“被告使用的注冊商標(biāo)違反商標(biāo)法第十三條的規(guī)定,復(fù)制、摹仿或者翻譯原告馳名商標(biāo),構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的,人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)原告的請求,依法判決禁止被告使用該商標(biāo)?!?/u>
上述司法解釋對于在先已注冊馳名商標(biāo)與一般注冊商標(biāo)之間存在權(quán)沖突的情形提供了另一種解決方案。馳名商標(biāo)的所有人作為原告時,可以直接向人民法院起訴,禁止侵權(quán)標(biāo)識的使用,不必要先走非訴程序。也就是說,即使被控侵權(quán)標(biāo)識已經(jīng)獲得注冊,如果該注冊商標(biāo)屬于復(fù)制、模仿或者翻譯原告的馳名商標(biāo),那么商標(biāo)侵權(quán)依然成立,注冊商標(biāo)也會被禁止使用。
兩個司法解釋看似存在著適用沖突,其實后者是新法,也是前者的特別條款。根據(jù)新法優(yōu)于舊法、特別法優(yōu)于一般法的法律解釋規(guī)則,已注冊馳名商標(biāo)雖然屬于注冊商標(biāo),卻可以基于2009年馳名商標(biāo)司法解釋主張馳名并直接通過民事訴訟進行維權(quán)。也就是說,一般已注冊商標(biāo)無條件使用上述2008年權(quán)利沖突司法解釋,而已注冊馳名商標(biāo)可以選擇使用兩個司法解釋任一適用。這一規(guī)定,給馳名商標(biāo)所有人提供了應(yīng)有的保護力度,避免了馳名商標(biāo)所有人行政非訴程序中花費過多的時間和金錢,制止了侵權(quán)損害在這一過程中的進一步擴大的風(fēng)險。已注冊的商標(biāo)通過侵權(quán)訴訟被禁用的后果是,雖然該商標(biāo)仍為已注冊商標(biāo),但卻無法進行使用,形同虛設(shè)。這體現(xiàn)了已注冊馳名商標(biāo)的保護力度和范圍高于一般注冊商標(biāo),與商標(biāo)法的立法本意相符合。
《商標(biāo)法》第十三條第三款規(guī)定,“就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo),誤導(dǎo)公眾,致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害的,不予注冊并禁止使用?!?/u>
商標(biāo)法第十三條中對于馳名商標(biāo)的保護早有規(guī)定,包括“不予注冊”和“禁止使用”兩層內(nèi)涵,即沒有注冊的商標(biāo)在申請時“不予注冊”,已經(jīng)注冊的商標(biāo)也可以“禁止使用”。上述司法解釋是基于對法條的正確理解上做出的具體規(guī)定。
二、司法案例
近幾年,北京、江蘇、廣東各省以及最高人民法院出現(xiàn)幾起原告主張在先注冊的商標(biāo)已經(jīng)構(gòu)成馳名,并以其馳名商標(biāo)作為權(quán)利基礎(chǔ),禁止被告在后注冊商標(biāo)使用的案例。在這些案例中,法院對于已注冊馳名商標(biāo)相對于一般已注冊商標(biāo)屬于上位階權(quán)利進行了充分闡述。
【案例1】廣東高院美孚“埃索/Esso”案
案號:(2014)粵高法民三終字第244號、(2015)民申字第404號
2012年,原告美孚公司要求省廣州市中級人民法院認定其在第4類工業(yè)用油上“埃索/Esso”商標(biāo)為馳名商標(biāo),并以此作為權(quán)利基礎(chǔ)主張被告埃索技術(shù)公司第7類“汽車用品”等商品上使用的“ASOO埃索”構(gòu)成侵權(quán),應(yīng)當(dāng)禁止使用。
首先,一審法院認為被告在第7類商品上已經(jīng)注冊了“ASOO埃索”商標(biāo),并且該商標(biāo)已經(jīng)注冊超過5年,因此對于原告的侵權(quán)指控不予支持。
二審法院廣東高院指出,原告已經(jīng)在5年期限之內(nèi)對被告注冊商標(biāo)提出爭議申請,不適用超過爭議期限的規(guī)定。此外,“根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十一條的規(guī)定,無論埃索技術(shù)公司和埃索汽車美容公司是否已就“埃索”或“ASOO”商標(biāo)在某一類商品上申請乃至獲準商標(biāo)注冊,美孚公司均有權(quán)尋求禁止在后注冊商標(biāo)使用的民事救濟,從而制止埃索技術(shù)公司和埃索汽車美容公司在實際經(jīng)營活動中摹仿其馳名商標(biāo)在不相同和不相類似的商品上作為商標(biāo)使用、誤導(dǎo)公眾?!弊罱K判決被告“立即停止侵犯??松梨诠旧虡?biāo)專用權(quán)的行為”。
該案出現(xiàn)在廣東高院發(fā)布的2014知識產(chǎn)權(quán)司法保護白皮書中。
在再審裁定中,最高人民法院再次確認了廣東高院法律適用的正確性,認為基于引證商標(biāo)馳名以及指定商品的關(guān)聯(lián)性,“即使埃索技術(shù)公司持有‘埃索’或‘ASOO’注冊商標(biāo),美孚公司也有權(quán)禁止埃索技術(shù)公司和埃索汽車美容公司使用?!?/p>
有了該最高院的判例作為指導(dǎo),后續(xù)出現(xiàn)了更多的針對已注冊馳名商標(biāo)直接起訴注冊商標(biāo)侵權(quán)并禁用的案例。
【案例2】江蘇高院“阿里斯頓”案
案號:(2015)蘇知民終字第00211號
原告阿里斯頓熱能產(chǎn)品(中國)有限公司,以第11類熱水器等商品上注冊的第1255550號“ ”商標(biāo)為權(quán)利基礎(chǔ)提起訴訟,主張被告在第6類集成吊頂?shù)壬唐飞鲜褂玫摹鞍⒗锼诡D”中文標(biāo)識、“ALSD0N”標(biāo)識侵權(quán)。被告在第6類金屬天花板、吊頂商品上有第8199907號“ALSD0N”注冊商標(biāo)、第8199995號“阿里斯頓”注冊商標(biāo)。
兩審法院認為,首先,本案集成吊頂與熱水器分屬不同類別,本案涉及跨類保護,需以馳名認定為保護前提,具有認定馳名的必要性,且原告的商標(biāo)已構(gòu)成馳名。其次,被訴標(biāo)識屬于注冊商標(biāo),針對注冊商標(biāo)之間的沖突,在馳名商標(biāo)司法解釋施行之后區(qū)分兩種情況進行處理,對于普通注冊商標(biāo)之間的沖突,仍按權(quán)利沖突司法解釋規(guī)定,通過行政途徑予以解決,而對于馳名商標(biāo)與注冊商標(biāo)之間的沖突,法院可以直接判決構(gòu)成侵權(quán)的被告禁用其注冊商標(biāo)。
本案為2016年度江蘇法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護“十大”典型案件之首。
【案例3】北京高院“約翰迪爾”案
案號:(2017)京民終413號
原告美國迪爾公司、約翰迪爾(中國)投資有限公司以其在第7類農(nóng)業(yè)機械等商品注冊的第206346號“JOHNDEERE”馳名商標(biāo)/第 7879578號“約翰.迪爾”商標(biāo)及第12類拖拉機等商品上注冊的第206347號“JOHNDEERE”馳名商標(biāo)為權(quán)利基礎(chǔ),請求法院認定被告在第4類工業(yè)用油等產(chǎn)品上使用的第11730705號“佳聯(lián)迪爾”商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán)。
本案的特別之處在于法院認為被告使用的第4類工業(yè)用油等產(chǎn)品與原告已注冊的馳名商標(biāo)的商品已構(gòu)成類似,但這一點并不影響法院適用關(guān)于審理馳名商標(biāo)保護的民事糾紛案件的解釋第十一條的規(guī)定進行審理,即在認定原告7類、12類上注冊商標(biāo)馳名的基礎(chǔ)上,禁止被告在后注冊的使用。
首先,關(guān)于原告商標(biāo)認馳的必要性方面,北京市高級人民法院指出,雖然 2001 年商標(biāo)法第十三條第二款及 2013 年商標(biāo)法第十三條第三款規(guī)定的字面解釋均是對在中國已經(jīng)注冊的馳名商標(biāo)給予不相同或者不相類似商品上的保護,但是基于法律規(guī)定的“舉重以明輕”的原則,從目的解釋的視角,顯然與已經(jīng)注冊的馳名商標(biāo)核定使用商品構(gòu)成相同或者類似商標(biāo)的近似商標(biāo),亦應(yīng)當(dāng)納入到馳名商標(biāo)保護的范疇中。
法院進一步指出,注冊商標(biāo)專用權(quán)之間產(chǎn)生的權(quán)利沖突,商標(biāo)法中已經(jīng)存在具體禁止性規(guī)定,基于誠實信用的商業(yè)經(jīng)營道德,即使他人使用的為已經(jīng)獲準注冊的商標(biāo),但是由于馳名商標(biāo)更高、更強、更寬保護范圍與程度的考量,此時只要不超過商標(biāo)法所規(guī)定撤銷期限及被控侵權(quán)人的注冊商標(biāo)申請時,在先要求保護的商標(biāo)已經(jīng)構(gòu)成馳名,此時人民法院可以據(jù)此解決不同注冊商標(biāo)之間的權(quán)利沖突問題,并根據(jù)在案情況認定是否構(gòu)成馳名。
該案入選北京知識產(chǎn)權(quán)法院2017年底評定的建院三年以來的典型案例。
綜上,并非所有商標(biāo)注冊后只要規(guī)范使用就絕對沒有侵權(quán)的風(fēng)險。針對那些在申請之時基于復(fù)制、摹仿、翻譯馳名商標(biāo)的惡意,僥幸獲準注冊后進行使用的商標(biāo),法院給予馳名商標(biāo)所有人禁止其使用的民事救濟,這符合商標(biāo)法為馳名商標(biāo)提供相對強保護的立法本意。商標(biāo)法和相關(guān)司法解釋已經(jīng)提供了判令被告停止使用的法律依據(jù),法院可以也應(yīng)當(dāng)針對這一類型的案件直接進行裁判,以防止出現(xiàn)“遲到的正義”,迫使當(dāng)事人陷入遙遙無期的商標(biāo)無效行政程序和司法程序中,侵權(quán)行為無法及時得到遏制,權(quán)利人利益也將損失殆盡,這顯然與上述法律和司法解釋規(guī)定精神相背。