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商標(biāo)駁回復(fù)審行政糾紛案件中《區(qū)分表》的“反向突破”問題淺析

2018-10-12
  •   文/北京市集佳律師事務(wù)所上海分所 閆春德

      如大家所知,類似商品是商標(biāo)法中的基礎(chǔ)性概念,商標(biāo)法中有關(guān)商標(biāo)的注冊、管理和保護等規(guī)定均在此概念上展開。不論商標(biāo)民事侵權(quán)糾紛案件,還是商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政糾紛案件,對涉案商品和/或服務(wù)是否構(gòu)成相同或類似的判定至關(guān)重要。商品或服務(wù)類似關(guān)系的判定,既是商標(biāo)民事侵權(quán)糾紛案件的重要考量因素,也是商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政糾紛案件確定訴爭商標(biāo)是否予以核準(zhǔn)注冊的基礎(chǔ)。

      而依照現(xiàn)有的立法框架和司法實踐,《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》(以下簡稱“《區(qū)分表》”)在判定商品和/或服務(wù)是否構(gòu)成相同或類似方面起到重要的參考作用。由此,在實踐中,不僅出現(xiàn)了將《區(qū)分表》中歸為不類似的商品或服務(wù)判定為構(gòu)成類似的情形,即所謂的“正向突破”。也出現(xiàn)了將《區(qū)分表》中歸為類似的商品或服務(wù)判定為不構(gòu)成類似的情形,即所謂的“反向突破”。限于篇幅,筆者將在本文中集中就“反向突破”的相關(guān)情形,結(jié)合所檢索到的現(xiàn)有案例進行探討,以求教于方家。

      引言

      《分類表》系中國商標(biāo)局根據(jù)《尼斯分類》而制定。相較于《尼斯分類》將商品主要按功能、用途,將服務(wù)主要按行業(yè)進行分類的標(biāo)注,《區(qū)分表》則大致從四個層次對商品和服務(wù)進行劃分,即將商品和服務(wù)的類別作為第一層次,將商品和服務(wù)的類似群組作為第二層次,將同一類似群組分不同的自然段部分作為第三層次,最后再通過“注”的形式對“交叉檢索”的情形進行說明作為第四層次。

      一般而言,《分類表》作為商標(biāo)評審的指南,在引導(dǎo)申請人申請注冊商標(biāo),以及指導(dǎo)商標(biāo)評審工作方面不可或缺。但市場情況千變?nèi)f化,《分類表》如同法律法規(guī)一樣,也具有一定的滯后性局限。為此,在商標(biāo)民事侵權(quán)案件及商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件中,結(jié)合具體案情,對《分類表》進行必要的突破有其現(xiàn)實必要。

      反向突破的適用及相關(guān)案例

      基于商標(biāo)授權(quán)確權(quán)的相關(guān)制度設(shè)計,“正向突破”基本上是發(fā)生商標(biāo)異議復(fù)審及無效宣告案件中,而“反向突破”則基本上是發(fā)生在商標(biāo)駁回復(fù)審類案件中。因商標(biāo)駁回復(fù)審案件系基于商標(biāo)注冊申請、后續(xù)的審查、駁回等程序,在該系列制度設(shè)計中,僅有商標(biāo)注冊申請人出現(xiàn)發(fā)表相關(guān)意見,引證商標(biāo)權(quán)利人并未在該系列程序中進行實質(zhì)性參與。故,目前的實踐特別是商標(biāo)評審階段,絕大多數(shù)情況下,基于對客觀穩(wěn)定性及審查一致性的考慮,并從為商標(biāo)申請注冊提供必要的穩(wěn)定預(yù)期角度的考量,一般是不會對《區(qū)分表》進行“反向突破”。

      但有原則就會有例外。在司法實踐中,特別是最近幾年,已逐步出現(xiàn)多個“反向突破”的判例。這些案件,一般都是法院認(rèn)為不會造成相關(guān)公眾混淆誤認(rèn)的駁回復(fù)審類案件,法院會在綜合考慮商品的功能、用途、銷售渠道、消費對象等方面存在差異的情況,將《區(qū)分表》中歸為類似的商品或服務(wù),判定為不溝通類似,進而對《區(qū)分表》進行了大膽的“反向突破”。

      以下,筆者結(jié)合所檢索到的幾個案例,就“反向突破”的具體情況進行逐一介紹:

      1、第6419088號“baby GAP”商標(biāo)駁回復(fù)審行政糾紛案

      據(jù)筆者檢索,該案系由北京市第一中級人民法院一審終審【案號:(2014)一中行(知)初字第7344號】。該院認(rèn)為,申請商標(biāo)指定使用的“嬰兒車;嬰兒車蓋篷;嬰兒汽車車座”等商品與引證商標(biāo)所核定使用的“汽車底盤;車輛拉力桿;車輛用扭矩桿”等商品雖然在《區(qū)分表》中源于同一類別(分屬于第1211群組及1202群組),屬于類似商品,但二者在功能用途、銷售渠道等方面不相同,故不構(gòu)成類似商品。

      2、第10437016號“FPM”商標(biāo)駁回復(fù)審行政訴訟案

      該案亦由北京知識產(chǎn)權(quán)法院一審【案號:(2015)京知行初字第3737號】、北京市高院人民法院終審【案號:(2016)京行終1506號】,兩級法院均認(rèn)為“人工種植的紅木木材”是一種主要為制造高檔家具而用的特殊的木材,與同屬于1901群組的“建筑用木材、鑲嵌用木材、鋪地木材”等商品雖然均為建筑用材料,但二者在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費對象等方面均存在較大差異,不屬于同一種或類似商品。

      3、第13954264號“TAATA”商標(biāo)駁回復(fù)審行政訴訟案

      該案亦由北京知識產(chǎn)權(quán)法院一審【案號:(2015)京知行初字第4864號】、北京市高院人民法院終審【案號:(2016)京行終2629號】,兩級法院均認(rèn)為“剃須刀、指甲銼、脫毛器(電力或非電力)”等商品屬于日常生活用品類,而同屬0806群組的“手工操作的手工具”商品屬于手工操作的手工具,二者在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費群體等方面區(qū)別明顯,不構(gòu)成相同或類似商品。

      4、第13948743號“SURPAC”商標(biāo)駁回復(fù)審行政糾紛案

      該案亦由北京知識產(chǎn)權(quán)法院一審【案號:(2015)京知行初字第6094號】、北京市高院人民法院終審【案號:(2016)京行終3453號】,兩級法院均認(rèn)為,訴爭商標(biāo)指定使用的“計算機軟件,用于數(shù)據(jù)管理、具體化、量化和評估礦藏數(shù)據(jù)計算機軟件,用于管理、創(chuàng)建、處理、分析和顯示采礦及勘探、地質(zhì)、礦體建模、測量、地表和地下礦山規(guī)劃與設(shè)計、礦山調(diào)度、礦產(chǎn)資源的統(tǒng)計報告、儲量及礦山生產(chǎn)所使用的數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)庫的計算機軟件商品”,與引證商標(biāo)指定使用的“鼠標(biāo)器套”雖屬于0901同一類似群組的商品,但訴爭商標(biāo)指定使用的商品主要是有特定用途的計算機軟件商品,與引證商標(biāo)指定使用的“鼠標(biāo)器套”在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費群體等方面差異較大,不屬于類似商品。

      5、第14831159號“CROOZ及圖”商標(biāo)駁回復(fù)審行政訴訟案

      該案由北京知識產(chǎn)權(quán)法院一審【案號:(2016)京73行初1514號】、北京市高院人民法院終審【案號:(2016)京行終字第4145號】,兩級法院均考慮具體商品在消費群體、銷售渠道等方面的差異、申請商標(biāo)具備較高知名度等因素,最終認(rèn)定“計算機游戲軟件”商品與同屬0901群組的“計算機外圍設(shè)備”商品不類似。

      簡析及建議

      如前文所述,商標(biāo)法設(shè)置商品類似關(guān)系,旨在對商標(biāo)按商品類別進行注冊、管理和保護。在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)判定過程中對商品或服務(wù)是否類似的判斷旨在避免來源混淆。我國商標(biāo)法采取注冊制度,以申請在先為基本原則,在在先商標(biāo)本身處于有效狀態(tài)的情況下,在后申請的商標(biāo)具有主動避讓的義務(wù),不能因其未事前盡到必要的注意和避讓義務(wù),而因其事后自身的經(jīng)營規(guī)模而影響在先已申請注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護范圍。因此而言,如無特殊情況,《區(qū)分表》作為判斷類似商品或者服務(wù)的重要參考這一大的原則不應(yīng)被肆意突破。

      就這個問題,筆者也注意到,在國際注冊第1175893號“LAUNCHWORKS”商標(biāo)駁回復(fù)審行政糾紛案件中,一審時【案號:(2015)京知行初字第2893號】,北京知識產(chǎn)權(quán)法院對《區(qū)分表》進行了“反向突破”認(rèn)為,“汽車維修管理軟件”系由汽車維修者向汽車使用者提供汽車維修、管理服務(wù)的工具性軟件,而“游戲軟件”系由游戲運營商向游戲玩家提供娛樂、消遣服務(wù)的娛樂性軟件,二者在銷售渠道、研發(fā)主體、消費群體、銷售渠道、功能、用途等方面存在明顯區(qū)別,不構(gòu)成類似商品或服務(wù)。訴爭商標(biāo)的指定使用的“游戲軟件”商品為軟件類產(chǎn)品,而引證商標(biāo)核定使用的“計算機及其外圍設(shè)備”等商品屬于硬件類產(chǎn)品,二者在功能用途等方面也存在較大區(qū)別,亦未構(gòu)成類似商品。而二審階段【案號:(2016)京行終3210號】,北京市高級人民法院則認(rèn)為,訴爭商標(biāo)指定使用的“游戲軟件”商品與引證商標(biāo)核定使用的“汽車維修管理軟件、計算機及其外圍設(shè)備”商品均屬0901類似群組,并且“游戲軟件”與“汽車維修管理軟件”均屬計算機軟件產(chǎn)品,二者差異僅系軟件運行的功能不同,但是在生產(chǎn)部門、運行方法、消費群體及銷售渠道等方面存在密切聯(lián)系;同時“游戲軟件”與“計算機及其外圍設(shè)備”雖然存在軟、硬件產(chǎn)品的差異,但是二者的消費群體和銷售渠道存在密切聯(lián)系,而且軟件的運轉(zhuǎn)依托于計算機硬件設(shè)備的存在,因此上述商品之間已經(jīng)構(gòu)成類似。進而,二審將一審判決撤銷。

      通過這個案例,可以隱約讀出,二審法院盡量保持判定標(biāo)準(zhǔn)的穩(wěn)定性和一致性,為注冊商標(biāo)權(quán)利范圍提供穩(wěn)定預(yù)期方面的良苦用心。

      但同時,也須強調(diào)的是,社會發(fā)展瞬息萬變,當(dāng)今企業(yè)經(jīng)營發(fā)展模式的多元化、規(guī)?;?jīng)營已成主流,且隨著互聯(lián)網(wǎng)因素的介入,對商品和服務(wù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系產(chǎn)生了深遠影響。在此情況下,在個案中,結(jié)合案件具體情況,從鼓勵經(jīng)營者守法、誠信經(jīng)營出發(fā),并出于防止消費者對商品或服務(wù)來源產(chǎn)生混淆的目的,有必要對《區(qū)分表》進行“反向突破”,以厘清商業(yè)標(biāo)識各自的市場邊界。

      在對《區(qū)分表》進行“反向突破”時,應(yīng)綜合考慮訴爭商標(biāo)指定使用商品或服務(wù)的消費者的特殊性、消費者在購買和使用相關(guān)商品或服務(wù)時所施予的較高注意力以及訴爭商標(biāo)在先使用的情況、在先注冊人的惡意等因素。

      綜上,筆者理解,商標(biāo)申請人在進行商標(biāo)申請注冊之前,有必要對現(xiàn)有申請注冊情況進行必要的檢索,如發(fā)現(xiàn)有在先已申請或已注冊商標(biāo),應(yīng)進行合理避讓。但若具有在先使用等情況,在不違背誠實信用原則的前提下,則可以考慮收集相應(yīng)的證據(jù),并從二者所指定或核定使用的商品或服務(wù)在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售途徑、消費對象等方面確有差異的角度去爭取對《區(qū)分表》的“反向突破”,并在實際經(jīng)營中保持各自的合理權(quán)利邊界。

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